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國際技術(shù)貿(mào)易案例分析精選-展示頁

2024-10-14 00:24本頁面
  

【正文】 得營業(yè)執(zhí)照,正式成立。外,該合資合同還附有一份《專利使用權(quán)協(xié)議書》,約定:原告將自己擁有的12項實用新型專利使用權(quán)提供給被告聊城X X公司使用,專利使用費為70萬元人民幣,支付時間為原告與山東X X公司首期資金到位后10天內(nèi)支付40萬元人民幣,之后40天第二批資金到位后再付30萬元人民幣。2005年5月8日,原告與山東X X公司簽訂《聊城X X公司合同》,約定:原告與山東X X公司合資成立聊城X X新型建材有限公司(以下簡稱聊城X X公司),即被告,注冊地為山東省聊城市;原告與山東X X公司均以現(xiàn)金方式出資,占45%的股份,山東X ,占ss%的股份;原告與山東X X公司應(yīng)在被告領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后15日內(nèi),投入各自出資額的40%,之后60日內(nèi)投入剩余的60%。要善于通過法律手段保護自己的知識產(chǎn)權(quán)。本案例突出了中國企業(yè)技術(shù)產(chǎn)權(quán)保護意識、力度薄弱,知識產(chǎn)權(quán)管理意識比較弱。對于飲料企業(yè)來說,其產(chǎn)品配方及生產(chǎn)工藝構(gòu)成企業(yè)的核心資產(chǎn),核心競爭力。現(xiàn)在天府可樂集團以權(quán)利人身份明確表示不再同意百事天府公司使用涉案商業(yè)秘密,并表示不愿意協(xié)商許可問題,其請求應(yīng)予支持。重慶市第五中級人民法院一審認(rèn)為,提交仲裁的糾紛屬于合同糾紛,本案是商業(yè)秘密權(quán)的確認(rèn)之訴和侵權(quán)之訴,依法可以向有管轄權(quán)的法院提起;天府可樂濃縮液乙料的成分、配方及其生產(chǎn)工藝構(gòu)成商業(yè)秘密;合資合同和驗資報告沒有表明涉案商業(yè)秘密作為注冊資本投入合資企業(yè),結(jié)合雙方合資的事實,僅依據(jù)天府可樂集團合資期間知悉和同意百事天府公司使用涉案商業(yè)秘密,不足以證明天府可樂集團同意將涉案商業(yè)秘密作為注冊資本投入到百事天府公司;但應(yīng)當(dāng)認(rèn)為天府可樂集團許可百事天府公司使用該商業(yè)秘密;合資合同沒有約定許可使用費用,至本案糾紛發(fā)生天府可樂集團也沒有向百事天府公司主張過使用費,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為天府可樂集團許可百事天府公司免費使用。2006年3月,天府可樂集團簽訂協(xié)議將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給百事(中國)投資有限公司(以下簡稱百事(中國)公司),并約定糾紛協(xié)商不能解決則提交仲裁。1994年8月,經(jīng)驗資報告驗證,天府可樂集團投入百事天府公司的資本包括土地使用權(quán)、房屋及建筑物、機器設(shè)備?!景盖檎?天府可樂濃縮液乙料的成分、配方及其生產(chǎn)工藝是屬于天府可樂配方中的核心部分,原為中國天府可樂集團公司(重慶)(以下簡稱天府可樂集團)的前身重慶飲料廠與四川省中藥研究所合作研究生產(chǎn),雙方均采取了保密措施,后天府可樂集團給付后者25萬元人民幣而成為該技術(shù)成果的權(quán)利人。美國的司法環(huán)境獨立、社會誠信制度十分完備,侵權(quán)或違法行為承擔(dān)的法律賠償責(zé)任重大,守法經(jīng)營,依法維權(quán)。要把企業(yè)的前途命運和海外市場結(jié)合起來考慮涉及知識產(chǎn)權(quán)爭議的訴訟維權(quán)意義。在國際貿(mào)易爭端中,要勇敢的積極的運用法律手段維護合法權(quán)益。假如通領(lǐng)科技集團在商品出口占領(lǐng)美國市場之前,或者在國內(nèi)技術(shù)發(fā)明申請專利同時,就在美國、歐盟等國同時申請專利保護,商標(biāo)也進行保護。當(dāng)然,在缺乏專利實力的情況下,我國企業(yè)可以聯(lián)合國內(nèi)外企業(yè)共同組建專利聯(lián)盟,聯(lián)合締造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),從而制衡、對抗某些競爭對手。利用自己手里掌握的多項中國、美國專利權(quán),通領(lǐng)科技從“被告”反轉(zhuǎn)成“原告”。2006年5月22日,在美國的訴訟還沒有完全結(jié)束時,通領(lǐng)科技向廣州市中級人民法院提起訴訟,請求法院判令被告美國萊伏頓公司在華設(shè)立的立維騰電子(東莞)有限公司立即停止侵權(quán)行為。我們的出口產(chǎn)品擁有自主知識產(chǎn)權(quán),有信心一決雌雄??傊瑖鴥?nèi)企業(yè)應(yīng)當(dāng)滿懷信心積極應(yīng)訴,而不是在外國企業(yè)稍稍加大攻勢之后就認(rèn)為自己的確侵犯其專利權(quán)而乖乖交出侵權(quán)賠償費或?qū)@褂觅M。這些抗辯僅占全部抗辯理由的25%。而目前的情況是,我國企業(yè)面對國際訴訟往往采取消極的態(tài)度,沒有積極應(yīng)訴的信心,只要對手一訴諸法律就自認(rèn)侵權(quán)。敢于“亮劍”萊伏頓公司的“訴訟策略”是海外大公司普遍采用的利用自身資本優(yōu)勢的戰(zhàn)術(shù):其一、先后在多個聯(lián)邦地方法院起訴,人為抬高訴訟成本,使中國企業(yè)難以承受美國打官司的訴訟費用,迫使競爭對手退出美國市場;其二、“圍而不打”,極端地利用美國三審制的法律體系和沒有規(guī)定庭審時限的司法程序,以種種借口拖延審判期限,讓競爭對手一直圍繞著官司訴訟慢慢地將財力消耗殆盡。專利先行,產(chǎn)品隨后,才能減少侵權(quán)風(fēng)險。然而,許多企業(yè)往往會忽略產(chǎn)品和服務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)問題,以至于當(dāng)踏上新戰(zhàn)場被他人以侵權(quán)為由起訴時才發(fā)現(xiàn)未做足準(zhǔn)備工作?!白叱鋈ァ钡闹袊髽I(yè)要充分了解和掌握競爭對手及其所在國同行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護現(xiàn)狀和法律法規(guī),知己知彼,才能立于不敗之地,不被對方用知識產(chǎn)權(quán)的“大棒”“打”出來。兩家律師事務(wù)所得出了相同的結(jié)論:通領(lǐng)科技產(chǎn)品不侵犯美國萊伏頓的專利?!俺酝浮毕嚓P(guān)法律通領(lǐng)科技采用自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù),專業(yè)為美國市場生產(chǎn)的GFCI產(chǎn)品,是美國政府強制推行的安全裝置,年市場需求量30億美元。具體分析通領(lǐng)公司與美國萊伏頓公司3年時間知識產(chǎn)權(quán)官司的訴訟歷程,體現(xiàn)出中國企業(yè)已經(jīng)開始逐步掌握美國知識產(chǎn)權(quán)專利訴訟的游戲規(guī)則,并且開始擁有應(yīng)對美國非常復(fù)雜和難以操作的知識產(chǎn)權(quán)專利官司的駕馭能力。法官的審判活動較少受到外界干預(yù),國內(nèi)司法審判受到各種干預(yù)非常多。這就意味著西方國家違法行為者面臨著傾家當(dāng)產(chǎn)的法律后果,而國內(nèi)違法行為的收益遠遠大于守法成本。二、美國侵權(quán)行為所要承擔(dān)法律賠償責(zé)任數(shù)額巨大,而且在法官自由裁量權(quán)背景下,不斷刷新。被告在馬克曼程序中勝訴后,往往會要求法院不再開庭審理專利侵權(quán)問題,直接宣告被告不侵權(quán),并駁回原告的訴訟請求。1996年4月23日,美國聯(lián)邦最高法院就“馬克曼和POSITEK公司訴WESTVIE器械公司和ALTHON事業(yè)公司案”做出終審裁決,明確規(guī)定,專利權(quán)利要求的解釋,包括對權(quán)利要求中詞匯的解釋是法律問題,由法院管轄,而不是事實問題,不歸陪審團管轄。通領(lǐng)科技與美國萊伏頓公司的專利糾紛案件就引用了判例“馬克曼命令”。由此,我們可以看出,兩國對專利權(quán)保護存在以下不同:一、美國是判例法國家,法官的自由裁量權(quán)較大。美國是采用判例法的國家,在20世紀(jì)40年代制定了專門的《美國專利法》,共分4章376條,詳細說明了美國專利權(quán)的保護的相關(guān)法律條款。2006年6月,法院下達了對案件結(jié)果具有決定性作用的馬克曼命令,采納了通領(lǐng)科技等被告對“558”專利相關(guān)權(quán)利要求的解釋,明確顯示了通領(lǐng)科技的產(chǎn)品不侵權(quán)。為維護美國客戶的合法權(quán)益,陳伍勝率領(lǐng)中國通領(lǐng)科技集團的技術(shù)專家專程赴美國參與制定了訴訟的策略,選擇新墨西哥州聯(lián)邦分區(qū)法院作為主審法庭。中國通領(lǐng)科技集團與萊伏頓公司的專利糾紛始于3年前。目前萊伏頓公司正積極尋求與中國通領(lǐng)科技集團和解。2007年7月10日,新墨西哥州地方法院判決通領(lǐng)科技集團的GFCI產(chǎn)品不侵犯萊伏頓公司的專利權(quán)。萊伏頓于2004年發(fā)起了惡意的專利訴訟,采取了在美國司法界也很罕見的刁蠻的訴訟手段,將通領(lǐng)科技的4家美國經(jīng)銷商的董事、股東以及管理人員的所有私人財產(chǎn)全部訴上法院。通領(lǐng)科技是全球生產(chǎn)GFCI產(chǎn)品的五家企業(yè)之一,作為一家擁有高新技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)的外向型企業(yè),通領(lǐng)科技擁有46項專利,其產(chǎn)品全部銷往美國、加拿大等北美國家。第一篇:國際技術(shù)貿(mào)易案例分析(精選)國際技術(shù)貿(mào)易案例分析案例介紹浙江省民營企業(yè)中國通領(lǐng)科技集團運用知識產(chǎn)權(quán)參與國際競爭,在美國本土依法維權(quán),成為第一家在中美知識產(chǎn)權(quán)官司獲勝的中國企業(yè)。GFCI(接地故障漏電保護器)產(chǎn)品是美國政府為保護居民人身安全而強制推行的安全裝置,在美國擁有年銷售量30億美元的巨大市場。由于高科技含量遠遠領(lǐng)先于同行,通領(lǐng)科技在進入美國市場后,引起了行業(yè)巨頭萊伏頓公司的恐慌。面對這種情況,通領(lǐng)科技積極迎戰(zhàn),在付出了高額的訴訟費用,經(jīng)歷了3年多的漫長等待后,通領(lǐng)科技拿到了兩份“馬克曼命令”,認(rèn)定通領(lǐng)集團GFCI產(chǎn)品采用的永磁式電磁機構(gòu)原理的漏電保護技術(shù)沒有侵犯美國萊伏頓公司的558專利和766專利。美國新墨西哥州聯(lián)邦分區(qū)法院布朗寧法官下達判決書,判定中國通領(lǐng)科技集團制造銷往美國的GFCI產(chǎn)品,不侵犯萊伏頓公司第6246558號美國專利。長達28頁的判決書中指出:2007年4月12日,法庭舉行了聽證會,認(rèn)為通領(lǐng)科技的器件并沒有包含“558”專利權(quán)利要求中的相關(guān)“復(fù)位接觸件”和“復(fù)位件”等要素,和以等效的方法完成同樣功能的相同或等價的結(jié)構(gòu),因此法庭認(rèn)定通領(lǐng)科技等被告依法勝訴。2004年4月,萊伏頓公司以侵犯其第6246558號美國專利為由,分別在美國新墨西哥州等多個地方法院起訴4家中國通領(lǐng)科技集團的重要客戶。2005年3月28日,新墨西哥州美國聯(lián)邦分區(qū)法院布朗寧法官主持召開了馬克曼聽證會。相關(guān)理論由于涉及到中國企業(yè)在美國的專利權(quán)相關(guān)問題,因此,應(yīng)先對中美兩國專利權(quán)保護的相關(guān)法律制度有初步的了解。而我國專利權(quán)的法律化相對起步較晚,1984年3月12日第六屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議通過《中華人民共和國專利法》,此后,1992年、2000年、2008年進行了三次修正。而我國是成文法國家,司法實踐主要依據(jù)實現(xiàn)頒布的法律作為參考依據(jù)。馬克曼程序產(chǎn)生于美國判例法。此后,專門用于解釋專利權(quán)利要求的司法程序——馬克曼程序逐漸在美國各聯(lián)邦法院盛行。法院一般會支持被告的動議,并做出對被告有利的不審即判裁決。我國侵權(quán)行為人所承擔(dān)的賠償責(zé)任不大。三、美國司法獨立的環(huán)境條件遠遠優(yōu)于我國。由此說美國的法制化進程優(yōu)于我國。因此該案例是具有非凡意義的,給中國企業(yè)進入外國市場保護自身專利技術(shù)的方式帶來了示范作用。2003年11月份,通領(lǐng)科技支付巨額司法費用把自己試制好的GFCI產(chǎn)品,送給美國兩家律師事務(wù)所作非侵權(quán)的法律評定。后來的事實證明:通領(lǐng)公司依靠知識產(chǎn)權(quán)保護手段,事先在美國律師事務(wù)所取得的非侵權(quán)法律意見書,為最終的勝訴埋下了“伏筆”。企業(yè)在進行海外投資和擴張之前,一定要對該地區(qū)的法律環(huán)境、政策方針、社會文化、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等諸多因素進行考察,以便制訂攻占市場的戰(zhàn)略計劃。由于知識產(chǎn)權(quán)的地域性特點,企業(yè)在進行海外擴張時,最根本的還是應(yīng)當(dāng)將其核心技術(shù)申請海外專利,獲得國外專利保護。此后,還需要關(guān)注當(dāng)?shù)氐闹R產(chǎn)權(quán)訴訟制度、法律程序,對商標(biāo)、版權(quán)等各方面的知識產(chǎn)權(quán)進行調(diào)查,以防觸碰了知識產(chǎn)權(quán)高壓線,使整個市場擴展計劃受阻。若在海外市場被訴,企業(yè)應(yīng)冷靜面對,在當(dāng)?shù)芈蓭煹慕ㄗh下,積極應(yīng)訴抗辯。其實,國際上允許的侵權(quán)抗辯理由多達30余種,而我國企業(yè)常用的僅有8種,分別是不侵權(quán)抗辯、訴訟主體資格抗辯、依法免責(zé)抗辯(權(quán)利用盡、先用權(quán)、臨時過境、科研目的)、專利無效抗辯、公知技術(shù)抗辯、經(jīng)濟合同抗辯、超過訴訟期限抗辯、禁止反悔原則抗辯。除此之外,企業(yè)還可以運用第二層或第三層抗辯理由進行抗辯,比如充分公開原則抗辯、證據(jù)不可信抗辯、發(fā)明實際范圍抗辯、侵害公眾利益抗辯、專利申請人故意不公開最接近的現(xiàn)有技術(shù)以提高取得專利的可能性、用明知已經(jīng)喪失新穎性的技術(shù)申請專利通過訴訟干擾正常的商業(yè)競爭等。制勝“法寶”“打鐵先要自身硬?!蓖I(lǐng)集團董事長陳伍勝說,作為全球生產(chǎn)GFCI產(chǎn)品的5家企業(yè)之一,他們一直注重自主創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)保護,幾年中獲得中國和美國的專利共46件,正在申請的有39件。7月27日,廣州市中級人民法院依法作出裁定,對立維騰公司采取財產(chǎn)保全和證據(jù)保全程序,并查封了其價值人民幣100萬元的約5萬只涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品。此案帶給中國企業(yè)的重要啟示是,面對美國強勢企業(yè)的專利競爭,1魏衍亮建議,我國企業(yè)應(yīng)到全球主要國家部署專利,并爭取在美國競爭對手的產(chǎn)品鏈中秘密部署、采購大量的“潛水艇”專利,從而用更有力的專利武器制伏競爭對手。啟示一、中國企業(yè)普遍缺乏知識產(chǎn)權(quán)法律保護意識,對高科技產(chǎn)品和著名商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)的海外申請保護作的不到位。這樣如果獲得了海外知識產(chǎn)權(quán)注冊登記,上述的侵權(quán)訴訟就不會發(fā)生;二、國內(nèi)企業(yè)要注重科技創(chuàng)新,在若干領(lǐng)域的核心技術(shù)擁有重大突破,改變國外企業(yè)認(rèn)為我國企業(yè)無高科技核心技術(shù)產(chǎn)品出口的認(rèn)識和偏見;三、依法進行經(jīng)營管理,尤其是出口企業(yè),要時刻加強法律知識的宣傳教育。在訴訟維權(quán)成本問題上要有長遠觀點,不要考慮眼前的利益得失。四、掌握歐美國家的基本司法制度常識。充分了解和掌握這些制度和知識將使得維權(quán)更有力度。天府可樂集團與美國百事公司的子公司肯德基國際控股公司于1994年1月簽訂合資合同,合資設(shè)立重慶百事天府飲料有限公司(以下簡稱百事天府公司),約定了雙方出資、合資公司生產(chǎn)天府可樂飲料和濃縮液、天府商標(biāo)作價人民幣350萬元轉(zhuǎn)讓給合資公司并就此另行簽訂合同、糾紛協(xié)商不能解決則提交仲裁等內(nèi)容。百事天府公司使用天府可樂配方及生產(chǎn)工藝生產(chǎn)天府可樂飲料及濃縮液,并將其視為商業(yè)秘密,天府可樂集團知悉該使用。天府可樂集團起訴請求法院確認(rèn)天府可樂配方及其生產(chǎn)工藝商業(yè)秘密屬于其所有,判決百事天府公司立即停止使用涉案商業(yè)秘密,立即歸還涉案商業(yè)秘密的技術(shù)檔案,判決兩被告共同賠償其損失100萬元。在本案判定之前百事天府公司對涉案商業(yè)秘密的使用不構(gòu)成侵權(quán)。據(jù)此,法院判決確認(rèn)天府可樂集團是涉案商業(yè)秘密的權(quán)利人,百事天府公司停止使用涉案商業(yè)秘密并返還其從天府可樂集團取得的與涉案商業(yè)秘密有關(guān)的資料,駁回其他訴訟請求。本案的審理既關(guān)乎天府可樂這一
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