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正文內(nèi)容

20xx年在職聯(lián)考法律碩士法理學(xué)復(fù)習(xí)資料(文件)

2024-11-05 05:37 上一頁面

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【正文】 相近的概念在學(xué)習(xí)過程中往往容易混淆,因此有必要對其進(jìn)行辨析,把握各自的含義。相應(yīng)地,法律的發(fā)展也曾產(chǎn)生過四種歷史類型,即,奴隸制的、封建制的、資本主義的和社會主義的法律制度。法律體系,法學(xué)中有時也稱“法的體系”,是指由一國現(xiàn)行的全部法律規(guī)范按照不同的法律部門分類組合而形成的一個呈體系化的有機聯(lián)系的統(tǒng)一整體。(詳見本課件第一節(jié)部分的說明與教材)第十七章原則的指引和具體的指引區(qū)別于個別指引 這是本章第二節(jié)的內(nèi)容。這一點請學(xué)員在學(xué)習(xí)過程中加以注意,以免合上書本后從字面理解概念而混淆了兩者。利益可以形成客觀意識,但她是意識以外的客觀存在。第十九章對價值的理解日常生活中的用法,例如,說一樣?xùn)|西有沒有價值是指這個商品有沒有用,一件事情有沒有價值是指這件事值得不值得去做。第二十三章對正義多樣性的理解和前面幾章提到的秩序、自由、效率等詞一樣,在生活中,正義概念的含義是不確定的。讀者首先應(yīng)該認(rèn)識到這種多樣性,而不能抱著尋找一個確定不變的定義的觀點來學(xué)習(xí)。也就是說一種正義的形式在一種分類方法里可能屬于實質(zhì)正義的范疇,而在另一種分類方法中,則可能屬于形式正義。所謂“法律上一律平等”,是指在法律制定時的平等,法律的規(guī)定是不是平等地反映了社會各成員的利益要求?!胺缮弦宦善降取笔遣豢赡茏龅降?,因為法律是一定的階級意志的體現(xiàn),在立法時,統(tǒng)治者與被統(tǒng)治者在法律上不可能平等。對此的展開論述請參見課件與課本。只有在達(dá)到公正的前提下,才可以談及“及時”和“效率”。在談到法律解釋體制,根據(jù)法律解釋的效力,我們區(qū)分了法定解釋和學(xué)理解釋容易混淆的是字義解釋和目的解釋的分類方法,同文理解釋和論理解釋的分類。根據(jù)法律文字和法律理由在解釋中的作用和地位不同,把法律解釋分為兩大類,一曰文理解釋,二曰論理解釋。第27章 法律程序文中談到法律程序的作用較粗淺的,現(xiàn)作一定的解釋和深化。實體法的控權(quán)功能有所減弱,程序控權(quán)的功能大大增強。兼聽則明、理性推演有助于判決的理性化。權(quán)利保障主要依靠正當(dāng)程序。4.正當(dāng)程序是制度設(shè)計的基石。法律固然需要國家強制力來作保證,但這種強制力必須遵守法定程序,以人們可以預(yù)見的程序展開。沒有正當(dāng)程序的制度性保障,中國必然擺脫不了人治的傳統(tǒng),即使有成千上萬的包拯、海瑞,中國也不會發(fā)展到民主與法治的社會。第二,程序合理性?!岸緲涔碚摗?,通過不法行為獲得的證據(jù)(哪怕是有效的證據(jù))都應(yīng)排除而不被采納。第四,公開(透明)。第五,對立面的設(shè)臵與聽政程序。在程序中根據(jù)事實和正當(dāng)理由作出的最終決定,具有權(quán)威性。第28章 法與經(jīng)濟本章學(xué)習(xí)要回答一個“黨大,還是法大”的問題,在法治社會,必然是法大,但這與現(xiàn)實有一定的距離。英國模式與德國模式存在顯著差異,而美國模式與英國模式也有區(qū)別,法國模式與德國模式也存在差異,現(xiàn)代日本的法治模式有自己獨特的個性。由于它是反對國王權(quán)力專橫斗爭的產(chǎn)物,所以英國人對法治原則的理解具有較強烈的自由主義色彩。因為專制政府也可以任意制定法律,但公民的人格和價值卻被忽視。在德國,法治原則沒有“法的統(tǒng)治”這一思想基礎(chǔ)和傳統(tǒng),到十八世紀(jì)末開始的憲政運動中形成了“法治國”思想,十九世紀(jì)后半葉才真正確定了重視國家活動合法性的“法治國”,意思是國家權(quán)力,特別是行政權(quán)力必須依法行使,即國家依法實行統(tǒng)治,所以也稱“依法行政”或“法治政府”(government by law)。由于各國對分權(quán)理論的理解不同直接影響著它們的政治體制和法治模式。作為君方立憲制國家的日本,也采用英國式的分權(quán)原則,但也有一些差異,比如日本最高法院有權(quán)決定一切法律、命令、規(guī)則是否符合憲法。美國憲法除規(guī)定分權(quán)外,還規(guī)定制約措施,防止任何部門具有壓倒一切的力量,同時保證每一部門不受其他部門的侵犯,目的在于保障各部門權(quán)力的平衡?,F(xiàn)行憲法改變了原來體制,加強了總統(tǒng)的權(quán)力,削弱了議會的權(quán)力,從而把分權(quán)從制衡的權(quán)力重心由立法轉(zhuǎn)移到行政,總統(tǒng)以仲裁人和保證人的地位行使國家權(quán)力。大陸法系對行政權(quán)力的控制特點是:政府以立法機關(guān)的法律授權(quán)為依據(jù)行使權(quán)力,通過行政實體規(guī)則限制行政權(quán)力;著重于行政行為結(jié)果的控制;行政的依據(jù)是公法性質(zhì)的行政法,不適用私法規(guī)則;通過行政法院進(jìn)行行政審判和行政救濟。1.分析真題。有的部門法無需教材。正式解釋就是有權(quán)主體作出的解釋,具有規(guī)范性的效力。這五種解釋是什么解釋?擴充解釋。其中,最重要的是目的解釋。提法法律解釋案的主體包括:中央軍委、國務(wù)院、全國人大常委會、最高人民法院、最高人民檢察院、全國人大各專門委員會,此外,還有一個較特殊的即省級人大常委會。結(jié)論是具有法律約束力的決定。例:有甲、乙、丙三個案例,存在某種相似性,把相似性抽象出來,形成一般的規(guī)則。運用在先判例的同樣的方法來處理現(xiàn)在的案件,就是類比。(3)資本主義法的發(fā)展,壟斷資本主義時期出現(xiàn)了“社會本位”現(xiàn)象。(3)這里強調(diào)一下法的繼承的內(nèi)容: 第一,法律術(shù)語、技術(shù)、形式;第二,有關(guān)社會公共事務(wù)的法律規(guī)定;第三,反映市場經(jīng)濟規(guī)律的法律原則和規(guī)范; 第四,反映法的一般價值的原則。中國法的傳統(tǒng):(1)中國古代法的傳統(tǒng)表現(xiàn)為:第一,在秩序的規(guī)范基礎(chǔ)上,禮法結(jié)合,以禮為主; 第二,在秩序價值基礎(chǔ)上,等級有序,家族本位; 第三,在規(guī)范的適用方面,恭行天理,執(zhí)法原情;第四,在法律體系的內(nèi)容結(jié)構(gòu)上,民刑不分,重刑輕民; 第五,在秩序的形成方式上,追求無訟。1.法律意識是法律文化最內(nèi)在的、深層次的因素。加拿大的魁北克省也保留著大陸法傳統(tǒng)。(3)法律適用技術(shù)上,大陸法系常用的是演繹推理,英美法系常用的則是歸納和類比。)外源型法的現(xiàn)代化與特點:第四節(jié) 法與宗教 1.法與宗教的聯(lián)系 法與宗教的聯(lián)系:(1)法在起源階段同宗教有著一致性關(guān)系,總是與宗教典禮和儀式密切相關(guān);(2)在人類早期階段,公共權(quán)力總是借助于神的力量來支撐;(3)宗教同法的價值有某些相通之處,兩者的出發(fā)點和目的都包括“使人同善”。法對宗教的影響,在不同的國家有所不同。(1)人權(quán)的主體包括個人和群體;(2)人權(quán)的客體包括各種物質(zhì)和精神的需要和利益,最重要的基本人權(quán)是生存權(quán)與發(fā)展權(quán);(3)自由是人權(quán)的內(nèi)容要素,平等是人權(quán)的形成要素;(4)人權(quán)在本質(zhì)上具有歷史性。與其他保護(hù)手段相比較,法對人權(quán)的保障具有如下明顯的優(yōu)勢:第一,它設(shè)定了人權(quán)保護(hù)的一般標(biāo)準(zhǔn);第二,人權(quán)的法律保護(hù)的國家強制力為后盾。三、法與人權(quán)的一般關(guān)系注意:人權(quán)的確立,取決于國家的社會制度、經(jīng)濟制度和法律制度,也取決于一個社會和民族的文化、歷史傳統(tǒng)和信念。在政教分離的國家,法對各種宗教持中立態(tài)度,法保障宗教信仰自由。2.法與宗教的區(qū)別(1)產(chǎn)生的歷史條件不同;(2)產(chǎn)生方式不同;(3)調(diào)控范圍和作用不同;(4)調(diào)整方式和實現(xiàn)方式不同;(5)形式不同。第四節(jié) 法的現(xiàn)代化(69頁,根據(jù)法的現(xiàn)代化的動力來源,法的現(xiàn)代化過程大體上可分為內(nèi)發(fā)型法的現(xiàn)代化和外源型法的現(xiàn)代法。)(1)從法院體系來講,英美法系國家的法院對三大訴訟是一塊兒受理的,但在大陸法系有獨立的行政法院。三、兩大法系劃分的依據(jù)主要是法的傳統(tǒng)。從文化的角度講,現(xiàn)代中國法律文化的淵源主要有:第一,社會主義的;第二,西方法律制度和法律思想;第三,中國古代法傳統(tǒng)。(2)法的移植的類型:第一,經(jīng)濟、文化、政治處于相同或基本相同發(fā)展階段的國家之間相互移植;第二,落后國家對發(fā)達(dá)國家的移植;第三,區(qū)域性法律統(tǒng)一運動和世界性法律統(tǒng)一運動。法的繼承體現(xiàn)時間上的先后關(guān)系,法的移植則反映一個國家對同時代其他國家法律制度的吸收和借鑒?,F(xiàn)在,梳理一下前兩章的內(nèi)容。(3)類比。由大前提、小前提和結(jié)論三部分組成。簡單地說,法律推理無非就是前提加法律上的理由,然后達(dá)到一個結(jié)論。注意:“這是講的目的不僅是指原來制定該法律的目的,也可以指探求該法律在當(dāng)前條件下的需要;既可以指整部法律的目的,也可以指個別法條,個別制度的目的??梢?,刑事訴訟法的解釋為限制解釋。正式解釋,根據(jù)解釋的國家機關(guān)的不同,可分為立法解釋、司法解釋和行政解釋。二、法理學(xué)的復(fù)習(xí)首先,建立關(guān)于法理學(xué)的理論知識體系;然后,經(jīng)常強化有關(guān)知識點: 第一章 法的本體(一)法律解釋 1.法律解釋的含義注意一點:法理學(xué)教材中講的法律解釋,是從規(guī)范性法律解釋這個角度上講的,指的是全國人大常委會、最高院、最高檢作出的解釋。(2)發(fā)現(xiàn)重點。另外,當(dāng)代大陸法系行政法的控權(quán)方式也在發(fā)生變化,多數(shù)國家開始注重行政程序的控權(quán)作用,除法國外的多數(shù)國家都制定行政程序法典。法治國家均實行對行政權(quán)力的控制,即行政法治,但各國控制方式不同。法國歷來是一個行政權(quán)十分強大的國家,因此權(quán)力分立原則表現(xiàn)為獨特的體制,即以行政為重點的憲政制度。德國也吸收了美國三權(quán)制衡的制度,如聯(lián)邦議院有權(quán)對聯(lián)邦總理表示不信任,聯(lián)邦總理有權(quán)提議聯(lián)邦總統(tǒng)解散議院等。其內(nèi)容是,議會的立法權(quán)不受限制,可以對任何事情制定、廢除或修改法律;議會制定的法律是最高的法律,其他機關(guān)制定的都是從屬性的立法,如委任立法;法院對議會的法律必須執(zhí)行,法院不享有審查法律的權(quán)力。日本明治憲法(大日本帝國憲法)下的法治原則與德國相同,也是形式意義上的[26]。英國法治得以有效的實行。其特點表現(xiàn)在:對政府行為的要求不局限于合法性原則,還要求法律本身符合一定標(biāo)準(zhǔn),具備一定內(nèi)容。在英國,法治原則表述為”法的統(tǒng)治“(Rule of law),意即除法律外,?任何人不受其他統(tǒng)治,即使最高統(tǒng)治者也必須服從法律。法治國家模式的比較在本章第二節(jié)中提到了法治國家的個性差異問題,特提供此項材料。除非進(jìn)入少數(shù)再審或上訴程序,否則這個結(jié)果是不能變更的。它來源于英國古老的“自然公正原則”,據(jù)說,這一原則可以追溯到伊甸園,上帝在對偷吃禁果的亞當(dāng)、夏娃作處理前,還征詢過他們的意見。相反,正義的事業(yè)需要陽光的照耀。對立的雙方平等參與、對話溝通,充分交流相關(guān)信息和證據(jù)?,F(xiàn)代文明社會,通過不合理、不合法的程序獲得的的證據(jù)無效。具體包括:第一,程序合法性。中國為什么沒有走上法治的道路?法治文明或政治文明的關(guān)鍵在于兩點:一是作為制度因素的程序,一是作為人事因素的法律職業(yè)共同體。立法、執(zhí)法、司法以及法律權(quán)威的樹立,都需要正當(dāng)程序的保障。3.正當(dāng)程序能彌補實體規(guī)則的不足。正當(dāng)程序下作出的判決結(jié)論,對原被告有一種強烈的感染作用。(2)正當(dāng)程序是進(jìn)行理性選擇的有效措施。現(xiàn)代國家都把正當(dāng)程序作為法律原則確定下來。應(yīng)當(dāng)從這兩個方面對兩種分類進(jìn)行區(qū)別。由于可以從兩個層次上對法律進(jìn)行解釋:若單從字面含義的層面上進(jìn)行解釋,就是字義解釋,它否定法律解釋的創(chuàng)造性,它以立法材料和立法機關(guān)為本位;若從制定法的目的的層面上進(jìn)行解釋,就是目的解釋,它肯定法律解釋的創(chuàng)造性,它以社會因素和司法機關(guān)為本位。意指嚴(yán)格按照司法程序的各個環(huán)節(jié)及訴訟時限的要求辦案,不能任意拖延;而不是指不顧公正地盡快結(jié)案。在司法當(dāng)中,“及時”和“效率”(關(guān)于效率的理解,參見本課件第二十二章的敘述)等概念的理解,是不同于一般意義上的理解。第24章 法的創(chuàng)制關(guān)于我國現(xiàn)行的立法體制我國現(xiàn)行的立法體制,既不同于聯(lián)邦制國家的二元立法體制,也不同于單一制國家的一元立法體制。所謂“法律面前一律平等”是一種形式正義,是指法律制定后的執(zhí)行問題,即在執(zhí)行法律時是否一視同仁地對待每個人。在比利時法學(xué)家佩雷爾曼歸納的六種最流行的正義概念(對每個人同樣的對待;對每個人根據(jù)優(yōu)點對待;對每個人根據(jù)工作對待;對每個人根據(jù)需要對待;對每個人根據(jù)身份對待;對每個人根據(jù)法律權(quán)利對待)中,“對每個人同樣的對待”的形式色彩最濃,與其他五種概念相比,它都屬于形式正義。正義有形式正義和實質(zhì)正義之分?!泵總€人都有自己的價值觀念,不同的價值觀有關(guān)于正義的理解就會不同。理解是應(yīng)注意兩點:第一,價值存在于且僅僅存在于主體與客體的關(guān)系之中,離開了主體,客體就無所謂有無價值,可見,主體是價值的原點和標(biāo)準(zhǔn),價值反映著主體的態(tài)度和評價;第二,事物的客觀屬性是主體進(jìn)行價值評價的參照。這些在課件中已有一定的說明,請參照。根據(jù)馬克思主義的觀點,對利益的認(rèn)識過程要通過人,但這并不意味著利益是主客體的統(tǒng)一體。尤其注意:不要將具體的指引與個別指引混淆。第十六章理解“法治”具有多方面的含義,并不僅僅局限于依法治國的范圍。)法系是依據(jù)法律的歷史淵源和傳統(tǒng)以及由此形成的不同存在樣式和運行方式,而對現(xiàn)存的和歷史上存在過的各種法律制度所做的分類。它與社會形態(tài)有著緊密的聯(lián)系,它是歷史地考察法在不同社會形態(tài)下的性質(zhì)與特征。A可以向B主張債權(quán),B有權(quán)向C行使債權(quán),但是C卻沒有權(quán)利直接向A要錢,因為A與C之間根本沒有形成法律關(guān)系,沒有法律上的債權(quán)和債務(wù)關(guān)系。3.不同法律關(guān)系的分析通過以下例子,具體來分析不同的法律關(guān)系。隸屬型法律關(guān)系是當(dāng)事人的法律地位是不平等的,存在著上下級關(guān)系或者管理與被管理。平權(quán)型法律關(guān)系就是各方當(dāng)事人的法律地位是平等的,不存在什么上下級關(guān)系、隸屬關(guān)系。如一個簡單的買賣關(guān)系,在沒有法律對其進(jìn)行調(diào)整時,就是一般的社會關(guān)系。如在過錯責(zé)任中,通常注重?fù)p害事實、因果關(guān)系和過錯三個要件來認(rèn)定,而在公平責(zé)任和無過錯責(zé)任中,通常注重?fù)p害事實和因果關(guān)系兩個要件,并不需要以過錯為要件。它并不含有任何價值的褒貶或正負(fù),而是指稱“作為”與“不作為”兩種行為方式。而雙方法律行為則不同,它必須要求雙方當(dāng)事人的意思表示一致才能
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