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我國取保候審制度存在的問題及其完善(編輯修改稿)

2024-10-10 18:33 本頁面
 

【文章內容簡介】 的,準予保釋是無條件的,而取保候審準予與不準予的條件是相同的;關于不準予的救濟措施不同;關于期限不同;關于律師的作用不同,保釋制度中律師發(fā)揮了重要的作用,取保候審制度雖然規(guī)定律師可以幫助申請取保候審,但司法實踐中的作用不大;7關于適用的配套措施和保障機制不同。[3]三、應否借鑒及如何借鑒保釋制度之學理爭論通過對英國保釋制度的了解及對我國取保候審制度的反思,大家普遍感到我國的取保候審制度有改革的必要。但對于是全面移植英國的保釋制度還是在現(xiàn)有制度上加以完善,產生了激烈的爭論。有人主張全面移植保釋制度,認為:其一,建立保釋制度是“人的自然權利”和“無罪推定原則”所必然推出的結論。我國刑事訴訟法明確規(guī)定:“未經人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪?!睋?jù)此,未決羈押是對公民人身自由的最嚴重的侵犯。只有全面引進保釋制度,才能從觀念上樹立保釋是犯罪嫌疑人一種權利的意識,既然是一種權利,就應當具有普適性,而審前羈押應當成為法律上有嚴格限制的例外。其二,引進保釋制度有利于訴訟經濟原則,避免審前羈押的交叉感染。其三,引進保釋制度是解決超期羈押的良方。保釋制度主張對犯罪嫌疑人在審前的基本人身自由予以保障,這樣可以減少對犯罪嫌疑人的羈押,防止司法機關強迫犯罪嫌疑人配合偵查,使其淪為偵查行為的客體,防止由于超期羈押而導致的輕罪重判現(xiàn)象。大多數(shù)人主張應在轉變法律觀念的基礎上,借鑒英國保釋制度在維護人權上的積極作用,改革、完善現(xiàn)有的取保候審制度。他們認為:對于取保候審,我國立法者同樣考慮了人權保障的因素,不能一味否定其積極的功能作用:其一,我國取保候審的范圍是相當廣泛的。理論上除了可能判處死刑、無期徒刑及流竄作案等情形不能適用取保候審以外,其他案件都能適用。我們不能把執(zhí)法中的問題歸咎于制度本身。其二,我國與英國的文化背景和歷史發(fā)展階段不同,將其移植到中國來會產生相當大的負面作用。嫌疑人大量回歸社會,對被害人及一般公民將產生極大的不公正及不安全感。其三,英國的保釋制度之所以能取得好的效果,是因為它有一系列保障措施。硬件上,它有先進的電子設備,有對無家可歸的人的“保釋旅館”;軟件上,有專門的社區(qū)機構對犯罪嫌疑人進行監(jiān)控等等。而且,英國也充分注意保釋對于保障訴訟進行的有效性。其四,我國地域遼闊,發(fā)展不平衡,不能像西方發(fā)達國家一樣通過身份證、信用卡等信息系統(tǒng)達到對人的有力控制,不能有效防止保釋后的逃跑。還有的學者認為:我國的取保候審制度存在一些問題,但并不是取保候審本質上不具備保釋制度所具有的功能和優(yōu)點,而主要是存在于人們觀念中的障礙。取保候審制度確實需要改革和完善,但這種改革和完善并不需要以保釋制度取而代之。如果我們把改革的重點放在引進保釋制度上,可能使這種改革的形式意義超過實質意義。還有的學者提出,從政治、經濟、文化等諸多因素看,保釋制度在我國缺少適用的前提。取保候審制度改革不僅僅是一項刑事強制措施的改革,它涉及訴訟理念、實體法以及刑事偵查機制等諸多方面的同步改革,必須對改革方案的可行性進行充分論證,循序漸進,逐步完善。綜上所述,大多數(shù)學者主張借鑒保釋制度對我過的取保候審制度在現(xiàn)有的基礎上進行修改完善,而不主張全面移植保釋制度。學者們對如何借鑒保釋制度對我國的取保候審制度進行完善提出了若干建議:有學者主張在懲罰犯罪與保障人權之間尋找平衡點:中國的刑事訴訟法制,主要體現(xiàn)了立法者的權力本位思想,許多制度的設計理念主要是從如何保障國家刑事司法權力的有效行使出發(fā)。相應地,我國設立取保候審制度的目的,是為了保證公安、司法機關有效行使司法權力,保證刑事訴訟的順利進行。應當說,這樣一種設計理念,在有效地懲罰犯罪、保護公眾利益方面有著積極的意義。而英國保釋制度的性質是一種權利制度,獲得保釋是被逮捕人或者被羈押人的法定訴訟權利。立法思想、理念不同,程序設計的重心自然不同。在懲罰犯罪與保障人權之間尋找最佳的契合點,才是完善我國取保候審制度,有效保障犯罪嫌疑人、被告人獲得取保候審權利的題中應有之義。有的學者主張應當明確規(guī)定取保候審的適用條件,適當擴大取保候審的適用范圍:關于取保候審的適用條件,世界各國均采用法定主義為主,酌定主義為輔的立法例。如英國法律規(guī)定,保釋可產生于刑事訴訟的各個階段,同時對不準保釋的對象、范圍作出詳細、明確的規(guī)定。日本法律規(guī)定,除法定情形外,應當準許保釋;此外法院可以依職權作出保釋裁定。美國法律規(guī)定,對輕罪被告人,所有的司法區(qū)都適用保釋,對死罪被告人均不適用保釋。對非死刑、重罪被告人是否適用保釋,有的司法區(qū)是由法官或者司法官酌情決定,有的州的法律明確規(guī)定不適用保釋。我國可以借鑒世界上的這一通例,結合我國刑事訴訟的實際情況,本著既嚴厲打擊犯罪,又確保公民合法權益的原則,采取列舉的方式,明確規(guī)定準予取保候審的條件,以及對于何種情況不適用取保候審,同時賦予司法機關若干自由裁量權。我國可通過明確規(guī)定取保候審的適用條件等,適當擴大取保候審的適用范圍。有的學者主張應加大對脫保人員的懲罰力度:目前我國對脫保行為的制裁措施不足以使其嚴格守法。在英國,嫌疑人在保釋期間脫保的,產生的法律后果具體而明確:一是撤銷具結保釋,并令其重新具結保釋;二是逮捕歸案;三是沒收擔保物;四是獨立構成犯罪,構成潛逃罪和藐視法庭罪,被判處罰金或者監(jiān)禁。借鑒英國的做法,我國立法可考慮規(guī)定,被取保候審人違反應當遵守的法定義務,單獨構成犯罪。如刑法可規(guī)定潛逃罪或逃保罪、藐視法庭罪,與原來的罪實行數(shù)罪并罰。只有這樣才會使遵守取保候審制度具有法律意義。如果脫保者被抓獲時,還是只就原被指控犯罪承擔法律責任,而幾乎不額外承擔任何有威懾性的法律后果,那么有關取保候審制度就很難發(fā)揮約束力。還有的學者主張:應當建立司法審查何救濟機制,建立程序化的取保候審制度:我國的取保候審是公、檢、法三機關單方面決定,不同意取保候審時申請人可要求答復,但無聽證制度,更無復議權、上訴權等救濟機制。因此,我國取保候審制度與英國的保釋制度相比,最大的欠缺是程序的欠缺。從程序公正和訴訟文明的價值觀出發(fā),取保候審的程序化應當是我國改革取保候審制度的路徑選擇。具體地說,借鑒英國的保釋制度,把行政化手段改革為中立的司法審查,建立健全司法審查機制。在此基礎上,在取保候審過程中更多地允許犯罪嫌疑人、被告人的參與。司法機關在作出取保候審決定的過程中,必須聆聽犯罪嫌疑人、被告人的陳述和辯解,同時要保障律師參與到取保候審中來,以使犯罪嫌疑人、被告人有足夠的力量影響取保候審決定的作出。對于被拒絕取保候審的,犯罪嫌疑人、被告人應被明確、詳細地告知理由,并允許犯罪嫌疑人、被告人對拒絕的決定尋求救濟。除上述建議外,學者們還有如下建議:立法思想應當實現(xiàn)由“權力本位”向“權利本位”的轉變;取保候審的決定權原則上應當賦予法官,特別是不準予取保候審的權力;在特定情況下,警察和檢察官也可以批準取保候審;應當改革保證形式,引進具結保釋,允許以有價證券等財產作為保證金;對未成年人不適用財產保,而應用人保。[4]四、筆者的思考正如上文所述,基于無罪推定原則和保障人權原則的保釋制度的確有許多值得我們在改革完善我國的取保候審制度時應借鑒的東西,絕大多數(shù)學者都這么認為,有少數(shù)學者甚至主張移植保釋制度。筆者認為,學者們渴望借鑒外國經驗改革我國司法制度的迫切心情是可以理解的,他們主張借鑒保釋制度完善我國的取保候審制度的觀點無疑也是正確的。但是,在研究和討論的過程中似乎存在一些錯誤的傾向。實際上,外國的保釋制度并非十全十美,我國的取保候審制度也不是一無是處,我國的社會背景、法制觀念、相關配套措施等與英美國家也是存在較大差距的。下面就兩種制度及學者們的改革建議談一下筆者的看法:(一)保釋制度并非十全十美。讓我們看一下保釋制度在其發(fā)源地英國的現(xiàn)狀。據(jù)調查,英國目前的保釋制度主要存在如下問題:有12%的被保釋人沒有按時出庭;有四分之一的被保釋的人在保釋期間犯了一個以上的罪;被保釋的人毀滅證據(jù)、威脅證人的情況普遍存在。針對上述問題,英國司法當局本著有利與被告人和社會公眾、減少犯罪的目的,提出了如下改革措施:授予警察對犯罪嫌疑人被起訴前的保釋進行條件限制的權力;擴大公訴方請求反對所有可能被監(jiān)禁者保釋的權力;加大法官對保釋請求進行否決的自由裁量權;設置換押候審或用其他方法限制被保釋者的人身自由;加強保釋期間的監(jiān)督管理;等等。[5]許多學者好象對這些現(xiàn)狀缺乏了解,他們把更多的目光投向了過去,只看到了保釋制度保障人權的一面,而沒有看到其不利于保護被害人和社會公眾、不利于懲罰犯罪、不利于刑事訴訟順利進行以及不公平的一面。而實際上上述兩個方面是不可偏廢的,這也是英國司法當局的認識,他們與我們相反,過于強調保護人權而忽視了控制犯罪,在這方面,他們甚至應該借鑒我國的取保候審制度。(二)取保候審也不是一無是處的。一些學者將取保候審批得一無是處,甚至建議移植保釋制度取而代之。的確,取保候審制度有許多缺陷,但是不能否認的是,取保候審制度對于保證刑事訴訟的順利進行、對于打擊犯罪、對于防止被告人重新犯罪危害社會起到了重要的作用;我國的取保候審適用率很低,審前被羈押是常態(tài),被保釋是例外,但是我國法律規(guī)定的取保候審的范圍是相當廣泛的,理論上除了可能判處死刑、無期徒刑及流竄作案等情形不適用之外,都能適用。不能把執(zhí)法中的問題歸咎于制度本身。(三)我國與英美國家的社會背景、法制觀念以及軟硬件設施存在較大差距。我國與英美國家的文化傳統(tǒng)和歷史發(fā)展階段不同,如果一味地模仿保釋制度會產生相當大的負面影響,社會公眾會產生極大的不公正感和不安全感;英國保釋制度之所以能很好的適用,是因為它有一整套配套措施,硬件上他們有保釋旅館,有先進的電子監(jiān)控系統(tǒng),軟件上有完善的個人信用體系,有專門的處理保釋事務的機構。而我們什么都沒有。我國地域遼闊,發(fā)展不平衡,發(fā)展相對落后,不能向西方國家一樣有效地對被保釋人進行控制,不能有效的防止被保釋者逃跑和再犯罪??傊?,我們目前還遠不具備實施保釋制度的條件?!伴偕茨蟿t為橘,生于淮北則為枳。”雖然保釋制度在英美是色鮮味美的橘子,但種在中國難保會變成枯澀的枳子。簡言之,筆者認為,不僅完全移植保釋制度的觀點是不可取的,而且借鑒保釋制度完善我國取保候審制度的觀點也要防止一些錯誤傾向。我們在借鑒保釋制度的時候應當保持冷靜的頭腦,將我國取保候審中重視保證刑事訴訟程序順利進行、控制犯罪的優(yōu)點,同保釋制度中重視保障人權的長處結合起來,在控制犯罪與保障人權之間尋找一個平衡點,建立一種既能保證刑事訴訟順利進行又能充分保障人權的新的取保候審制度。注釋:[1] 參見載陳衛(wèi)東主編《刑事訴訟法實施問題調研》,中國方正出版社,2001年5月版,第14頁。[2] 參見盧平權《我國取保候審存在的問題及對策》,載陳衛(wèi)東主編《保釋制度與取保候審》,中國檢察出版社,2003年8月版,第455頁。[3] 參見周偉《保釋解讀與我國取保候審改革》,載《法學》2004年第12 期,第40頁。[4]參見徐靜村、潘金貴《論英國保釋制度及其借鑒意義》,載陳衛(wèi)東主編《保釋制度與取保候審》,中國檢察出版社,2003年8月版,第141頁。[5] 參見最高人民檢察院法律政策研究室編譯《所有人的正義英國司法改革報告》,中國檢察出版社2003年2月版,第30頁。第四篇:試析我國取保候審制度的完善試析我國取保候審制度的完善論文摘要 新刑事訴訟法擴大了取保候審制度的適用范圍,本文在解讀我國立法對取保候審的具體規(guī)定的基礎上,結合我國刑事司法現(xiàn)狀和借鑒域外經驗提出建議,以期對我國取保候審制度的問題進行解決,達到完善取保候審制度的目標。論文關鍵詞 取保候審 社會危險性 刑事訴訟一、我國取保候審制度的現(xiàn)狀根據(jù)我國新刑事訴訟法第65條的規(guī)定,取保候審適用的對象、適用主體、適用的條件、取保候審的兩種方式:保證金和保證人、還具體規(guī)定了被取保候審人的義務以及違反義務的處罰。(一)取保候審的決定主體及適用條件公安機關、人民檢察院和人民法院都有權決定是否取保候審。這種權力配置實際上體現(xiàn)了取保候審是為保障訴訟程序的順利進行而非保障犯罪嫌疑人、被告人的權利,因為決定機關并非中立的第三方,而
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