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正文內(nèi)容

學(xué)習(xí)刑法心得體會例文最終5篇(編輯修改稿)

2025-04-25 02:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 方法是從犯罪的同類客體出發(fā)。而對各類犯罪以及各種具體犯罪的排列標準主要是以各類各種犯罪的社會危害程度規(guī)定的,但存在相對性,有時還得做具體分析。 刑法分則具體條文一般由罪狀和法定刑兩部分組成,由于罪狀與罪名密切相關(guān),因此對罪狀,罪名及法定刑的研究,是刑法各論的重要內(nèi)容。而 對刑法具體條文的學(xué)習(xí)理解自認為不是一件簡單的事,更不是一朝一夕就能學(xué)到家的,例如刑法第 20 條第 3 款規(guī)定,對正在行兇、殺人、搶劫、 xx、綁架以及其他嚴重危及人身安全的暴力犯罪,采取防衛(wèi)行為,造成不法侵害人傷亡的,不負刑事責(zé)任。其中的“行兇”的概念是比較模糊的,其含義十分寬泛而難以確定。一般而言,打架斗毆是行兇,傷害他人是行兇,殺人行為也是行兇;赤手空拳毆打他人是行兇,使用器械、槍支傷害他人也是行兇。在這種情況下就有必要對“行兇”的概念進行分析,闡明其真實的含義。理解法律條文的規(guī)定,行兇是和殺人、搶劫、 xx、綁 架等嚴重危及人身安全的暴力犯罪并列規(guī)定的,因此,它們之間應(yīng)當(dāng)具有性質(zhì)和程度的考量。而殺人、搶劫、 xx、綁架等犯罪行為是可能導(dǎo)致被害人重傷、死亡的。所以,只有犯罪人實施的行為可能造成防衛(wèi)人重傷、死亡的時候,才可以認定為“行兇”;而打一巴掌、煽一耳光等輕微的暴力行為則應(yīng)當(dāng)被排除在“行兇”的范疇之外。 因此,刑法分則是關(guān)于具體犯罪和具體法定刑的規(guī)范體系,這些規(guī)范明確了對各類、各種具體犯罪定罪量刑的標準。刑法總則是關(guān)于犯罪、刑事責(zé)任和刑罰的一般原理原則的規(guī)范體系,這些規(guī)范是認定犯罪,規(guī)定刑事責(zé)任和適用刑罰所 必須遵守的共同規(guī)則。總則指導(dǎo)分則,分則是總則所確定的原理原則的具體體現(xiàn),二者相輔相成。只有把總則和分則緊密地結(jié)合起來才能正確地認定犯罪,確定刑事責(zé)任和適用刑罰。簡而言之,總則給予分則精神上的指導(dǎo),分則在定罪量刑的時候遇到困難時則回歸總則的原則性規(guī)定上進行自由心證。在上學(xué)期學(xué)習(xí)刑法總論時,曾老師講授了很多刑法基本概念、基本原則以及各方面理論上的指導(dǎo),為分則學(xué)習(xí)作出一個先行的鋪墊。然而到了這學(xué)期上陳老師的課,我方才發(fā)現(xiàn),自己總則上的內(nèi)容把握得不夠準確,知識缺陷很大,此罪與彼罪的界限、犯罪形態(tài)、罪刑法定等往往陷入一個混亂的怪圈。例如故意殺人罪,這是我首次有勇氣上臺“講課”的一個罪名內(nèi)容,當(dāng)我自以為預(yù)習(xí)分析得很透徹的時候,最終的案例分析時,我還是卡在一個犯罪形態(tài)上,究竟是犯罪預(yù)備、犯罪中止、犯罪未遂還是犯罪既遂。這暴露的是學(xué)習(xí)總論時缺乏對具體問題具體分析,以及司法實踐當(dāng)中具體個案的判決分析,更重要的是,刑法總論知識體系的極度不完善,需要在學(xué)習(xí)刑法分則的過程中加以彌補?,F(xiàn)在時過半學(xué)期,我自認為比較理解何以判斷犯罪形態(tài):犯罪預(yù)備,是指做實施犯罪前的準備工作。如預(yù)備犯罪工具、創(chuàng)造犯罪條件等。犯罪預(yù)備相對于其他犯罪形態(tài)較容易 判斷,問題不大。犯罪中止是指犯罪分子在實施犯罪過程中,自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結(jié)果的發(fā)生的行為。犯罪未遂,已經(jīng)著手實行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的行為。犯罪既遂,是指行為人所實施的行為已經(jīng)齊備了刑法分則對某一具體犯罪所規(guī)定的全部構(gòu)成要件。犯罪未遂與犯罪既遂的實質(zhì)區(qū)別:犯罪有沒有得逞犯罪未遂與犯罪中止的實質(zhì)區(qū)別:犯罪未得逞是不是由于犯罪分子意志以外的原因,如果是以外的原因就是未遂 ,是自動放棄的話就是中止。后三者比較容易混淆,鑒于各種犯罪行為的行為方式各異,當(dāng)司法實踐出現(xiàn)一些特殊情況是,犯罪形態(tài)的不同對罪刑法定起到一個關(guān)鍵性的作用。 刑法分則主要規(guī)定具體罪名與罪狀,數(shù)目繁多,在如何把握刑法分則的問題上,我認為應(yīng)該從理解以及掌握各個罪名的主要內(nèi)容和行為方式上出發(fā)學(xué)習(xí)。刑法分則的主要內(nèi)容是通過具體條文來確立各種犯罪行為,條文的內(nèi)容包括罪狀和法定刑。通過罪狀設(shè)計來描述犯罪行為,確定打擊犯罪的范圍,是各國刑法的通行作法。罪狀的內(nèi)容主要是對社會現(xiàn)實中具備一定的社會危害性需要由刑罰方法來處置的事實加以記述,這是罪刑法定,在認識論上是定性認識。法定的罪刑設(shè)計要落實到具體的案件中,需要司法定量,具 備可操作性。從立法和司法兩個方面來考慮,滿足可操作性的最佳狀態(tài)是:立法對每一個問題的規(guī)定不僅有定性因素,更為關(guān)鍵的是有定量因素。只有在定量的意義上才可以說能夠?qū)⒖刹僮餍月鋵?,僅僅停留在定性階段而不考慮定量因素,不符合“實事求是”和“具體問題具體分析”,在面對具體個案,處理具體案件時,對刑法的適用解釋只能是具體的,根本原因是案件之間的情況是千差萬別的,正如我們高考英語作文經(jīng)常用的一句話: ,更何況是一個案件,又何止兩面呢。世界上沒有任何兩件事物是完全相 同的。每個案件在其所具有的特殊之處都是獨一無二的。一個案件涉及兩個或兩個以上的當(dāng)事方,他們永遠不可能重復(fù)在他們之間引起糾紛的那種行為。我們可以用足以涵蓋不同時空下不同當(dāng)事人之間的不同糾紛的一般術(shù)語,去描述一個案件中的諸般事項。我們也可以用僅僅能夠包含在一時一地的這些當(dāng)事人之間發(fā)生的糾紛的特定的法言法語,對他們加以描述。無論我們怎樣描述案件,每一個案件都只發(fā)生一次。例如殺人罪是定性描述,具體的殺人行為分別有故意殺人和過失殺人,基于故意和過失的程度所反應(yīng)出的行為人主觀惡性程度在各個案件中均有差異。至于刑法上所說 的行為方式,我們在學(xué)習(xí)的時候經(jīng)常會進入這樣的一個思維誤區(qū),法條說什么即是什么,摳字眼,只在于字面上的分析以及在語句上的剖析,而忽視了其中的內(nèi)涵以及各個不同的行為方式所導(dǎo)致的不同的行為結(jié)果以及判決結(jié)果。經(jīng)過學(xué)習(xí),我發(fā)現(xiàn)刑法總論和分則是密不可分的,沒有總論的指導(dǎo),單看分則,確實難以作出正確的判決,由此可知,無論是總論還是分則,在學(xué)習(xí)的時候必須融會貫通,不可厚此薄彼,構(gòu)建自身完整的刑法知識體系,對分析案件時很有幫助。那么,我們應(yīng)該如何更好地把握刑法法條上所提到的各個行為方式呢?當(dāng)然,語義理解是最基礎(chǔ)的一方面,另一 方面,還要考慮到法條上沒有明確寫上、規(guī)定上的其他行為,那些特殊的行為方式該如何定性的問題。法條不可能涵蓋所有有可能的犯罪行為方式,人的創(chuàng)造力是無限大的,可是路走偏了,就成了人的犯罪手段及方式是無限多的。因此,當(dāng)出現(xiàn)于某些特殊的行為方式時,一是可以依照法條總的規(guī)定進行定罪量刑,而不必關(guān)注與其他具體行為方式的關(guān)系;二是可以依照刑法總論上一些基本的、原則上的規(guī)定,再結(jié)合相類似的具體罪名,由法官進行自由心證。 刑法在理論和實踐方面也存在著比較大的差距。正如廣州許霆的惡意提款案件,從無期徒刑改判為五年的有期徒 刑,然而同一性質(zhì)同一行為方式的“云南許霆”則從無期徒刑改判為八年的有期徒刑,且是借鑒廣州許霆案的先例進行上訴。“云南許霆”表示:“ xx 年 7 月的時候,我有一次減刑機會,要減兩年零六個月。結(jié)果報上去,法院說我不認罪,這個減刑就沒有批?!敝钡綇V州許霆案引起了一系列漣漪,方才讓這個“云南許霆”有了提前步出監(jiān)獄的機會。為什么不同的法院檢察院的判決會有不同的結(jié)果,為什么法律規(guī)定的上訴在實際操作中那么難實施,甚至對于寫了很多遍的申訴材料上交到法院,依然是無人問津,這是司法實踐的失誤還是司法機關(guān)辦事效率的低下,不得而知。我 記得當(dāng)初本科專業(yè)選了法學(xué)的時候,不少人告誡過我,從法學(xué)院畢業(yè)出來以后,會發(fā)現(xiàn)大學(xué)四年所學(xué)到的跟職業(yè)會大相庭徑,無論你是作為律師還是檢察官。其實個人認為,不是學(xué)的東西大相庭徑,而是作為一個人心中那份正義以及法律理想已經(jīng)在社會的大染缸之中被染得失去了本來的顏色,看不清其本來的面目,因此才會造成大相庭徑的局面。司法實踐當(dāng)中,理論上的東西相信是相差無幾的,由于法院、檢察院以及辯護人的不同而容易造成判決結(jié)果出現(xiàn)差異,這也是刑事立法的一個不足之處,也是刑事司法的一個缺陷所在。 通過這學(xué)期學(xué)習(xí)刑法分則,我深深體會 到,要學(xué)好刑法這一門課不是一件簡單的事,這需要理論聯(lián)系實際,過于理想化的思維會導(dǎo)致刑法的學(xué)習(xí)道路出現(xiàn)偏差,批判性的思維反倒會讓自身更好地認清事實,看清法律不只是維護人的權(quán)利,而且牽涉到的還有很多很多或正或邪的方方面面。刑法學(xué)是一門理論性、實踐性都很強的法律學(xué)科,且與其他部門法比起來,刑法是“第二道防線”,沒有刑法做后盾、做保證,其他部門法往往難以得到貫徹實施。因此我們不是為了學(xué)習(xí)刑法而學(xué)習(xí)刑法,而是為了把法律知識融會貫通,將學(xué)到的知識更好地應(yīng)用到實踐中去,解決實踐中具體的問題而學(xué)習(xí)刑法。在學(xué)習(xí)刑法的過程中, 不能閉門讀書,忽視聯(lián)系實際,那是高中時候明確高考高分為目標的學(xué)習(xí)方法,我們應(yīng)當(dāng)把理論學(xué)習(xí)跟我國的司法實踐,特別是刑事審判實踐結(jié)合起來。作為法律專業(yè)的學(xué)生,還要了解、關(guān)注司法實踐中出現(xiàn)的新問題,帶著新 第四篇:刑法學(xué)習(xí)心得體會 學(xué)習(xí)《中華人民共和國刑法》心得體會 9 月份,在河南省醫(yī)學(xué)會增強法制建設(shè)讀書學(xué)習(xí)活動中,我積極、主動的對《中華人民共和國刑法》進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí),是我對刑法的內(nèi)容有了一定的認識,同時也是我覺得要不斷加強對法律知識的學(xué)習(xí),提高法律意識,提升法律修養(yǎng),不僅要做一名懂法的公民,而且要做一名知法、懂法、遵法的員工,作為醫(yī)療事故鑒定及法醫(yī)臨床司法鑒定工作中的一員,更應(yīng)該學(xué)法、用法。通過學(xué)習(xí)使我產(chǎn)生了很多想法,下面我將小談一下對本次學(xué)習(xí)的一些心得體會。 一、關(guān)于《中華人民共和國刑法》的一些基本內(nèi)容。中 華人民共和國刑法是規(guī)定犯罪和刑罰及其罪刑關(guān)系的法律。刑法作為一個獨立的部門法律,具有以下特征:公法、刑事法、強行法的特征。除此之外,刑罰還是同一切犯罪行為作斗爭,以保衛(wèi)國家安全,保衛(wèi)人民民主專政的政權(quán)和社會主義制度,保護國有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的財產(chǎn),保護公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,維護社會秩序、經(jīng)濟秩序,保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行法。具體說,有四個方面,即:保衛(wèi)國家安全,保衛(wèi)人民民主專政的政權(quán)和社會主義制度法;保衛(wèi)社會主義的經(jīng)濟基礎(chǔ)法;保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其 他權(quán)利法;維護社會秩序法。 所以,我們對刑法要有一定的認識,只有這樣,才能在這 個法制的社會中立于不敗之地,維護自身權(quán)利,同時也保護他人權(quán)利。 二、我應(yīng)該如何 、自護。學(xué)法律,就要首先做到知其文、曉其意。依照《中華人民共和國刑法》的規(guī)定構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成刑事處罰的,由公安機關(guān)依據(jù)治安管理處罰條例給予處罰。學(xué)習(xí)法律還要懂得知其不能而約己,換句話說就是要知法守法。 。作為一名跟法律密切相關(guān)的醫(yī)療工作者,在做好自己本職工作的同時,更應(yīng)該學(xué)好法 律知識。不單單如此,還要做一個宣傳法律普法的一分子,在工作的同時,帶動身邊更多的人去學(xué)習(xí)國家法律,讓身邊更多的人知法懂法,做有法律素養(yǎng)的良好公民,增強法制觀念,提高明辨是非的能力,依法自我保護的能力和抵御社會不良影響、預(yù)防違法犯罪的能力。那我們將生活在一個安全、和諧的環(huán)境中,使我們的身心更加健康。篇二:學(xué)習(xí)刑法的心得體會 《學(xué)習(xí)刑法的心得體會》簡介: 經(jīng)過對刑法分則近兩個月的學(xué)習(xí),我了解到、體會到更多刑法的樂趣,揣摩到更多屬于刑法的真諦。上學(xué)期通過學(xué) 《學(xué)習(xí)刑法的心得體會》正文開始 經(jīng)過對刑法分則近兩個月的學(xué)習(xí),我了解到、體會到更多刑法的樂趣,揣摩到更多屬于刑法的真諦。上學(xué)期通過學(xué)習(xí)刑法總則,開始接觸到什么是規(guī)定犯罪、刑事責(zé)任和刑罰的法律,知道那是統(tǒng)治階級為了維護自身利益而設(shè)置的對抗犯罪分子的法律,分清了違法與犯罪的根本性區(qū)別等。犯罪是指違反刑事法律并且應(yīng)當(dāng)受到刑罰處罰的行為。對犯罪的定義體現(xiàn)了罪刑法定的思想,犯什么法、量什么刑,都要依據(jù)法律 —— 刑法的規(guī)定。刑事責(zé)任,基于我的簡單理解就是犯罪人應(yīng)負擔(dān)的法律責(zé)任,負責(zé)任就有承擔(dān)懲罰的義務(wù)。刑罰是刑法規(guī)定的由國家審判機關(guān)依法對犯罪人適用的 限制或剝奪其某種利益的強制性制裁方法。我是這樣理解的:犯罪是特定的行為 —— 是對社會的一種嚴重的侵害;刑罰是制裁的方法 —— 是國家對犯罪分子的嚴厲懲罰。刑罰也是惡,直觀的看是“以惡制惡”。所以“制惡”是不得已的,是為了國家、社會的安定,是為了保護大眾的平等的權(quán)益不受侵害,所以我們強調(diào)刑法面前人人平等。因為刑罰是“以惡制惡”,于是我們又強調(diào)刑罰人道主義,刑罰個別化等等。 讀著這一步步從中間向四面八方延伸的法言法語,當(dāng)時即對刑法產(chǎn)生了濃厚的興趣,而這學(xué)期的刑法分則學(xué)習(xí),讓我更清楚的意識到,刑法真正的魅力所在 并非那些真實的卻曲折離奇的案件,也不是電視劇上那虛構(gòu)的狗血劇情,而在于刑法在各大部門法之中,唯一一個與犯罪有關(guān),且關(guān)系無比密切的法律。同時,犯罪,作為一個與暴露人性丑惡有關(guān)的行為動詞,集心理、倫理、醫(yī)學(xué)以及科技等于一身。更準確的界定如下,我國刑法第 13 條規(guī)定:“一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經(jīng)濟秩序,侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn),侵犯公民私人所有的財產(chǎn),侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,以及其他危害社會的行為,依照法律應(yīng)當(dāng) 受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。”這一犯罪概念是對各種犯罪現(xiàn)象的理論概括,它不僅揭示了犯罪的法律特征,而且闡明了犯罪的社會政治內(nèi)容,從而為區(qū)分罪與非罪的界限提供了原則標準。 刑法學(xué)總論是對犯罪、刑事責(zé)任和刑罰的一般原理,原則較為抽象的概括,研究刑法的一般性、共性問題,而刑法各論是在總論的指導(dǎo)下,根據(jù)一定的標準和規(guī)則,對所規(guī)定的各類犯罪及其所包含的各種具體犯罪,按照一定次序排列而成的體系,即先分類
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