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正文內(nèi)容

浙大政治經(jīng)濟學(專題)離線作業(yè)(已改無錯字)

2024-10-21 12 本頁面
  

【正文】 通過自己的智力創(chuàng)作或通過一定的法律行為而成為著作權人。: 是指直接產(chǎn)生文學、藝術和科學作品的智力活動。: 是指作者或者其他著作權所有人對文學、藝術和科學作品依法享有的專有權利。亦稱版權,是公民和法人的一項重要的民事權利,在知識產(chǎn)權中占有十分重要的地位。: 是指文學、藝術和科學領域內(nèi)的智力創(chuàng)作成果,其內(nèi)容涉及文學、藝術和科學技術眾多領域。: 是指作品必須是作者創(chuàng)造性智力勞動的成果,是作者通過自己的獨立構(gòu)思,運用自己的創(chuàng)作技巧和方法,反映自己個性和特點創(chuàng)做出來的。: 是指經(jīng)改編、翻譯、注釋、整理的作品是作者在已有作品的基礎上經(jīng)過創(chuàng)造性的勞動而派生出來的作品,其著作權歸改編、翻譯、注釋、整理人所有。: 決定作品是否公之于眾的權利。: 是指作者享有的修改或授權他人修改其作品的權利。: 是指保護作品不受歪曲、篡改的權利。: 是指作者享有的對有關作品的出租的專有權利,具體是指有償方式許可他人臨時使用電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、計算機軟件中的程序和權利,計算機軟件中的程序本身不是出租的主要標的的除外。: 又稱著作人身權,是著作權組成部分,其內(nèi)涵包括了公開 1 發(fā)表權、姓名表示權及禁止他人以扭曲、變更方式,利用著作損害著作人名譽的權利。: 即作者對其作品進行公開表演以及用各種手段公開播送作品的表演的專有權利,具體是指通過演員的聲音、表情、動作在現(xiàn)場直接公開再現(xiàn)作品,以及通過放映機、錄音機、錄像機等技術設備間接公開再現(xiàn)作品的表演的權利。: 又稱“有關版權作品允許實施之行為”、“自由使用”等,是指他人依法律的明文規(guī)定,不必經(jīng)著作人許可,也無須支付使用費的使用作品行為。: 是指他人依法律明文規(guī)定可不經(jīng)著作權人許可而使用其作品,但應當支付使用費的一種制度。二、簡答題?答:著作權和商標權同屬于知識產(chǎn)權,具有專有性、地域性、時間性等共性。其區(qū)別在于保護的對象不同和取得的方式不同。商標權保護的對象是注冊商標,而著作權保護的對象是文學、藝術和科學作品。著作權一般基于創(chuàng)作而自動產(chǎn)生。商標權則要按法 定程序申請,經(jīng)有關政府部門審查和授權后才取得。?答:區(qū)別,著作權只保護作品的表現(xiàn)形式,而不保護作品的思想和內(nèi)容。專利權保護體現(xiàn)在發(fā)明創(chuàng)造中的思想和技術方案。著作權法僅僅要求受保護的作品是獨創(chuàng)的而不要求是首創(chuàng)的。專利權則要求受保護的發(fā)明創(chuàng)造具有新穎性、創(chuàng)造性等條件,只有未公開的,且達到某一創(chuàng)造性水平的發(fā)明創(chuàng)造才能取得專利。聯(lián)系與交叉,在對記載專利信息的技術資料或?qū)@暾埼募谋Wo方面,存在著作權和專利權的交叉保護。在外觀設計專利中存在專利權與著作 2 權的交叉保護。答:著作權屬一于私權,與商標權,專利權不同的是,人們普遍認為其是自然權利,而不是法定權利,這是著作權自動產(chǎn)生,商標權、專利權卻要經(jīng)過行政部門登記注冊才能形成的原因之一。從這個角度上看,著作權與物權有很大的類似,只是其具有人身屬性。著作權具有很強的人身屬于性,很多作者出于各種各樣的原因,不愿意公開其作品。如果不是自動產(chǎn)生的話,其他人在未經(jīng)過作者同意的情況下,擅自公開作者的作品或利用此作品從事盈性活動等,會對作者產(chǎn)生很大的傷害(特別是對作者的人身權),作者卻束手無策。所以說自動產(chǎn)生原則對保護 好作者的合法權益起到很大的作用。答:作品是人類的智力創(chuàng)作成果,非智力性的勞動成果不屬于作品的范疇,屬于作品范疇的智力創(chuàng)作成果僅限于文學、藝術和科學領域,并不是人類一切領域的智力成果都為著作權法保護。答:著作人身權是指作者對其作品所享有的以精神利益為內(nèi)容的權利,是作者基于創(chuàng)作所享有的一種使其人格、作品受到尊重的權利,具有強烈的人身屬性。內(nèi)容:(1)發(fā)表權:是指決定作品是否公之于眾的權利,在著作人身權中處于首要的地位。(2)署名權。是指表明作者身份,在作品上署名的權利。行使署名權的實質(zhì)是要求他人承認作者的身份。(3)修改權。是指作者享有的修改或授權他人修改其作品的權利。(4)保護作品完整權:是指保護作品不受歪曲、篡改的權利。答:著作權的取得,亦指著作權的產(chǎn)生,是公民或法人依據(jù)一定的法律事實或客觀事實獲得著作權法的保護,享有著作人身權和著作財產(chǎn)權。著作權取得主 3 要有以下幾種原則:自動取得原則、登記取得原則、以物質(zhì)形式固定取得原則、以著作權標記取得原則。我國采用“自動取得”作為著作權取得的基本原則。答:一方而,傳播者的創(chuàng)作勞動不僅體現(xiàn)在藝術上,但更多的是借助技術手段,與作品的創(chuàng)作存在本質(zhì)區(qū)別。另一方而,傳播者創(chuàng)造性的勞動必須以作品為基礎,與他人的作品不可分離,他們的勞動成果是把作品以一種新的形式表現(xiàn)出來。因此,傳播者傳播作品而產(chǎn)生的權利是從屬于作品創(chuàng)造者的著作權的?;谧髌穫鞑フ邫嗬c著作權的這種特殊關系,設定了鄰接權,又將鄰接權的有關規(guī)定納入著作權法之中《著作權法》第22條第1款第2項中的“適當引用”的具體含義 答:構(gòu)成適當引用的條件包括:一是引用目的應限于介紹、評論某一作品或 說明某一問題,而不是為了再現(xiàn)他人作品。二是引用的量必須適當,即引用部分不能構(gòu)成引用者自己作品的主要部分或者實質(zhì)部分。三是引用的對象只能是他人已發(fā)表的作品,尚未發(fā)表的作品不能擅自引用。四是引用他人作品應當說明作品的出處和作者姓名,否則就會成為抄襲、剽竊,侵犯作者的署名權。三、案例分析題李某(溥儀遺孀)曾與賈某是鄰居,賈某曾幫李某整理溥儀的日記及其他的遺留文字,并整理李某的一些口述資料,后以署名“李某”、“賈某整理”的方式的將有關整理資料的文章發(fā)表于雜志上。后來李某又與王某合作,并將溥儀日記、其他文稿及出自賈某手筆的整理資料(約二萬多字)全部交給王某,王某在上述材料基礎上完成了《溥儀的后半生》一書。一此同時,賈某自費采訪三百多人,查閱大量檔案材料,并在此基礎上完成了《末代皇帝的后半生》一書。為此,李某和王某向法院提起為所欲為,認為賈某的《末代皇帝的后半生》一書,抄襲了《溥儀的后半生》一書,達70%以上,侵犯了其著作權,要求被告公開賠禮道歉、銷毀存書,停止侵害、賠償損害等。被告賈某辯稱:《末代皇帝的后半生》一書是自己根據(jù)調(diào)查、收集的歷史資 料獨立完成的,不存在抄襲;相反的是,王某使用被告的整理成果用于《溥儀的后半生》一書中,已構(gòu)成侵權。問題:《末代皇帝的后半生》一書的著作權應當屬于誰?為什么? 答:應當屬于被告賈某所有。因為賈某使用的材料屬于歷史資料,而作為歷史資料的素材,原則上屬于共有領域的財富,不應當受著作權法保護,任何人都可以利用。對于本案中的《末代皇帝的后半生》和《溥儀的后半生》兩書,由于對象是同一個,所參考的歷史資料很多是同樣的,因此內(nèi)容上不可避免有相同或相似之處,但不能就此認定一定存在抄襲,也不能因為自己寫過溥儀的事情就禁止別人再寫。第二部分 專利法一、名詞解釋: 是指對發(fā)明人、設計人為執(zhí)行單位的任務或主要利用單位的物質(zhì)條件所做出的發(fā)明創(chuàng)造,經(jīng)申請獲得專利權的單位。: 是指當有兩個或兩個以上的人就同一發(fā)明創(chuàng)造申請專利時,以提出專利申請的時間先后為準,對最先提出申請的人授予專利權。: 即專利權的授予并不完全按發(fā)明創(chuàng)造在該國提出專利申請的實際申請日的先后順序。: 是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。: 是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者它們的結(jié)合所提出的適于實用的新的技術方案。: 是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)上應用的新設計。二、簡答題答:(l)非職務發(fā)明的專利主體:權利人只能是自然人,專利技術只能是非職務發(fā)明創(chuàng)造。(2)職務發(fā)明的專利權主體:申請和獲得專利權的只能是單位,獲得 專利的技術必須是發(fā)明人、設計人的職務發(fā)明(3)共同發(fā)明的專利權主體:必須是兩個或兩個以上的人(或單位)因共同發(fā)明創(chuàng)造形成的權利共有。(4)委托發(fā)明的專利權主體:委托發(fā)明的專利申請權及專利權可以由委托方和受托方通過協(xié)議來確定歸屬,歸屬的形式多樣。當委托方和受托方?jīng)]有訂立協(xié)議,或者雖有協(xié)議但沒有確定委托發(fā)明的權利歸屬時,發(fā)明創(chuàng)造的權利屬于完成發(fā)明創(chuàng)造的單位或個人,即受托單位或個人。答:職務發(fā)明創(chuàng)造的權利歸屬:(1)發(fā)明人、設計人必須是單位的工作人員:單位的工作人員既可以是單位的各級負責人,也可以是一般員工。認定單位工作人員的唯一依據(jù)就是發(fā)明人、設計人是否與單位形成勞動關系。(2)發(fā)明人、設計人必須是因職務或利用職務的便利條件所做出的發(fā)明創(chuàng)造。執(zhí)行本單位任務所做出的發(fā)明創(chuàng)造:屬于本職工作范圍內(nèi)的發(fā)明創(chuàng)造,本職上一般參照工作人員的職務、責任范圍和工作目標等加以確定。履行本單位交付的本職工作之外的任務所做出的發(fā)明創(chuàng)造,主要指單位因短期或臨時工作任務。退職、退休或者調(diào)動工作后一年內(nèi)做出的,與其在原單位承擔的本職上作或者分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。利用本單位的物質(zhì)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造:物質(zhì)條件是指資金、設各、零部們幾、原材料或者不對外公開的技術資料等,其中不對外公開的技術資料包括技術檔案、設計圖紙、新技術信息等。委托發(fā)明的專利權主體:委托發(fā)明的專利申請權及專利權可以由委托方和受托方通過協(xié)議來確定歸屬,歸屬的形式多樣。當委托方和受托方?jīng)]有訂立協(xié)議,或者雖有協(xié)議但沒有確定委托發(fā)明的權利歸屬時,發(fā)明創(chuàng)造的權利屬于完成發(fā)明創(chuàng)造的單位或個人,即受托單位或個人。、實用新型的區(qū)別答:發(fā)明與實用新型的差異有:(1)實用新型僅是一種“小發(fā)明”,法律對其創(chuàng)造性的要求低于發(fā)明。(2)客體范圍:發(fā)明的客體范圍包括產(chǎn)品發(fā)明、方法發(fā)明、改進發(fā)明,產(chǎn)品發(fā)明可以是任何形式的產(chǎn)品,而實用新型僅限于有一定形狀和構(gòu)造的產(chǎn)品,沒有一定形狀和構(gòu)造的產(chǎn)品和方法不屬于實用新型的客體范圍。(3)專利取得的程序:實用新型專利采用注冊登記制,一般只審查形式,而不對其進行實質(zhì)審查。發(fā)明專利則須經(jīng)過形式審查和嚴格的實質(zhì)審查。(4)保護期限:實用 6 新型專利的保護期較發(fā)明專利短的多。外觀設計專利的目的、保護對象和保護范圍與發(fā)R}、實用新型專利有明顯差異。外觀設計是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)上應用的新設計。答:包括下面三類(l)對影響公共秩序、違反國家法律和社會公德的發(fā)明創(chuàng)造不授予專利權。(2)基于保護本國經(jīng)濟和技術利益的考慮,排除某些技術領域的發(fā)明創(chuàng)造于專利保護范圍之外。(3)某些不屬于發(fā)明創(chuàng)造的項目,由于其易與發(fā)明創(chuàng)造混淆,因此,許多國家的專利法明確規(guī)定對這些項目不授予專利權。答:(1)新穎性。是指在現(xiàn)有的外觀設計中沒有相
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