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張文顯法理學(xué)名詞解釋-免費(fèi)閱讀

2025-08-25 19:13 上一頁面

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【正文】 16 法治,在英文中相當(dāng)于“Rule of Law”,應(yīng)是以民主為前提和目標(biāo),以嚴(yán)格依法辦事為核心,以制約權(quán)力為關(guān)鍵的社會管理機(jī)制、社會活動方式和社會秩序狀態(tài)。160、 在一定社會物質(zhì)生活條件決定作用的基礎(chǔ)上,國家政權(quán)所創(chuàng)制的法律規(guī)范、法律制度,以及人們關(guān)于法律現(xiàn)象的態(tài)度、價值、信念、心理、感情、習(xí)慣及理論學(xué)說的復(fù)合有機(jī)體。社會主義市場經(jīng)濟(jì)是把市場經(jīng)濟(jì)與社會主義的基本經(jīng)濟(jì)制度,即 “公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展”的經(jīng)濟(jì)制度相結(jié)合的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方式。150、 14 法律資源是一切可以由法律界定和配置,并具有法律意義和社會意義的價值物,如權(quán)利、權(quán)力、義務(wù)、責(zé)任、法律信息、法律程序等,其中權(quán)利和權(quán)力是最重要的法律資源。社會秩序表示在社會中存在著某種程度的關(guān)系的穩(wěn)定性、進(jìn)程的連續(xù)性、行為的規(guī)則性、以及財產(chǎn)和心理的安全性。1 法的評價標(biāo)準(zhǔn)是在法律上對各種事物進(jìn)行價值判斷時所遵循的準(zhǔn)則。當(dāng)法官處理案件時,手邊沒有合適的法律規(guī)則原則供適用,而剛巧從一系列早期的判例中可以總結(jié)出可適用的規(guī)則和原則,那么,他就按先例處理了本案。13 辯證推理又稱實(shí)質(zhì)推理,是指在兩個相互矛盾的、都有一定道理的陳述中選擇其一的推理。12 法律職業(yè)(狹義)是指以律師、法官、檢察官為代表的,受過專門的法律專業(yè)訓(xùn)練,具有嫻熟的法律技能與嚴(yán)格的法律倫理的法律人所構(gòu)成的自治性共同體。12 守法主體是指由具有不同職權(quán)管轄范圍的行政機(jī)關(guān)、社會組織執(zhí)法而構(gòu)成的互相分工、相互配合的有機(jī)聯(lián)系的整體。11 立法是由特定主體,依據(jù)一定職權(quán)和程度,運(yùn)用一定技術(shù),制定、認(rèn)可和變動法這種特定社會規(guī)范的活動。11 所謂法律繼承,就是不同歷史類型的法律制度之間的延續(xù)、相繼、繼受,一般表現(xiàn)為舊法律制度(原有法)對新法律制度(現(xiàn)行法)的影響和新法律制度對舊法律制度的承接和繼受。11 法系是在對各國法律制度的現(xiàn)狀和歷史淵源進(jìn)行比較研究的過程中形成的概念。這五個方面構(gòu)成了程序這種“看得見的公正”,即直觀的公正。這是因?yàn)槌绦虻脑O(shè)置中包含了這樣的一些要素:對立面、決定者、信息、對話、結(jié)果。10 法律責(zé)任的認(rèn)定和歸結(jié)是指對因違法行為、違約行為或法律規(guī)定而引起的法律責(zé)任,進(jìn)行判斷、認(rèn)定、追究、歸結(jié)以及減緩和免除的活動。損害結(jié)果可以因而具有侵害性。它是構(gòu)成法律關(guān)系的要素之一。8 要式行為,是指必需具備某種特定形式或者程序才能成立的法律行為。80、 法律行為的結(jié)構(gòu),即法律規(guī)定的或通過法律解釋確定的構(gòu)成法律行為的要素所形成的聯(lián)結(jié)方式。7 第一性權(quán)利亦稱“原有權(quán)利”。70、 6 法定義務(wù)是根據(jù)國家制定的法律所規(guī)定的必須做出一定行為或不得做出一定行為的約束。6 義務(wù)可理解為設(shè)定或隱含在法律規(guī)范中、實(shí)現(xiàn)于法律關(guān)系中的、主體以作為或者不作為的方式保障權(quán)利主體獲得利益的一種約束手段。5 公理性原則是從社會關(guān)系性質(zhì)中產(chǎn)生并得到廣泛認(rèn)同的被奉為法律公理的法律原則,這是嚴(yán)格意義上的法律原則。5 構(gòu)成性規(guī)則是組織人們按規(guī)則規(guī)定的行為去活動的規(guī)則,從邏輯上講,規(guī)則所指定的行為在邏輯上依據(jù)規(guī)則本身。權(quán)義復(fù)合規(guī)則大多是有關(guān)國家機(jī)關(guān)組織和活動的規(guī)則。授權(quán)性規(guī)則的特點(diǎn)是為權(quán)利主體提供一定的選擇自由,對于權(quán)利主體來說不具有強(qiáng)制性,它既不強(qiáng)令權(quán)利人作為,也不強(qiáng)令權(quán)利人不作為。如果我們把整體形態(tài)的法律看成一個系統(tǒng),那么法律要素就是構(gòu)成系統(tǒng)的元素。終止生效的時間依法的規(guī)定、立法發(fā)展、客觀情況變化以及其他有關(guān)因素而定。3 法的對象效力是指法的適用對象有哪些,對什么樣的人和組織有效。3 法的效力即各種法的約束力的統(tǒng)稱。法的編纂的主要任務(wù)`是統(tǒng)一同類有關(guān)規(guī)范性法律文件,形成系統(tǒng)的整體,刪除原有法中已過時或其他不合適的部分,消除法和立法中的矛盾、混亂。法的清理的目的,是把現(xiàn)存有關(guān)的法加以系統(tǒng)研究、分析、分類和處理。法的形式表明法所存在的方式,是一國的法和法律規(guī)范的既成產(chǎn)品,是以一定形式存在的已然的法。后一種情況僅僅存在于英國、美國等實(shí)行判例法制度的國家。但在很多場合下,仍根據(jù)約定俗成的原則,把所有的法統(tǒng)稱為法律。1 所謂法律思維方式,是指從法律的角度和邏輯觀察問題、分析問題和解決問題的思維方式。所謂經(jīng)驗(yàn)事實(shí),指的是可以通過人們的直接觀察或間接觀察被發(fā)現(xiàn)的確定的事實(shí)因素,這些事實(shí)因素是如此的確定、確實(shí),以致于由此所作出的有關(guān)“是什么”的判斷具有高度的可靠性,即使發(fā)生爭議,也比較易于復(fù)核、檢驗(yàn),而極少出現(xiàn)眾說紛紜,莫衷一是,永無止境的爭議。幾乎所有的人都不會否認(rèn),法律與利益有著極其密切的聯(lián)系,法律的存在之所以必要,就在于它是維系某種社會利益關(guān)系、利益格局所不可或缺的條件。 法學(xué)方法論是由各種法學(xué)研究方法所組成的方法體系以及對這一方法體系的理論說明。法律角色也有自己的參照系。 法律社會學(xué)的誕生和發(fā)展是20世紀(jì)法學(xué)領(lǐng)域最偉大的成就之一。 法律思維能力的形成集中表現(xiàn)為法律角色參照系的形成。對法律事實(shí)的分析和認(rèn)定,直接決定著適用法律的最后結(jié)果。方法論原則是認(rèn)識問題、解決問題的基本出發(fā)點(diǎn)和基本思路,也是關(guān)于如何開發(fā)和運(yùn)用具體方法的一種具有重大理論意義的根本方法,就此而言,可以把方法論原則理解為“關(guān)于方法的方法”。也就是說,社會中所有的立法和司法活動都是一種進(jìn)行價值選擇的活動。1 科學(xué)發(fā)展觀是指導(dǎo)發(fā)展的世界觀和方法論的集中體現(xiàn),是馬克思主義發(fā)展理論的嶄新升華,是馬克思主義中國化的又一重大理論創(chuàng)新成果。例如,就我國現(xiàn)在的法律而論,它包括作為根本法的憲法,全國人民代表大會及其常務(wù)委員會制定的法律,國務(wù)院制定的行政法規(guī),地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)制定的地方性法規(guī),國務(wù)院各部委和省級人民政府制定的規(guī)章等。國家制定法一般以一定的規(guī)范性的方式表述出來,所以被稱為“成文法”。2 法的歷史淵源即能夠引起法或法律原則、法律規(guī)則產(chǎn)生或者改變的歷史現(xiàn)象或事件。規(guī)范性法律文件的規(guī)范化,是指立法主體應(yīng)以統(tǒng)一的規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn),制定和修改各種形式的規(guī)范性法律文件,使一國屬于法的形式范圍的各種規(guī)范性法律文件成為效力等級分明、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的整體。匯編的形式有單項(xiàng)匯編和綜合性匯編之分。不成文法不僅包括習(xí)慣法,也包括判例法、不成文憲法等。法的效力不同于法的實(shí)效。3 法在什么樣的空間范圍內(nèi)或者地域有效,即為法的空間效力。這就是法不溯及既往的原則。法律規(guī)則是構(gòu)成法律的主要要素。義務(wù)性規(guī)則表現(xiàn)為義務(wù)主體的約束,為人際互助、維持社會安全提供保障。50、 調(diào)整性規(guī)則是對已有行為方式進(jìn)行調(diào)整的規(guī)則,它的功能在于控制行為。5 法律原則是法律的基礎(chǔ)性真理、原則,或是為其他要素提供基礎(chǔ)或本源的綜合性原理或出發(fā)點(diǎn)?!胺刹块T”這一概念,在有的法學(xué)著作和教材中被稱為“部門法”,它是指根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)和原則,按照法律規(guī)范自身的不同性質(zhì)、調(diào)整社會關(guān)系的不同領(lǐng)域和不同方法等所劃分的同類法律規(guī)范的總和。習(xí)慣權(quán)利也是法外權(quán)利。6 一般義務(wù)的內(nèi)容通常不是積極的作為,而是消極的不作為。7 第二性義務(wù)與第二性權(quán)利相對,其內(nèi)容是違法行為發(fā)生后所應(yīng)負(fù)的責(zé)任。8 表示行為,是指行為人基于意思表示而做出的具有法律意義的行為。它是法律關(guān)系主體實(shí)際取得權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)的前提條件。9 法律責(zé)任是由特定法律事實(shí)所引起的對損害予以賠償、補(bǔ)償或接受懲罰的特殊義務(wù),亦即由于違反第一性義務(wù)而引起的第二性義務(wù)。10 主觀過錯是指行為人實(shí)施違法行為或違約行為時的主觀心理狀態(tài)。10 就正當(dāng)程序的最低標(biāo)準(zhǔn)而言,它要求:公民的權(quán)利義務(wù)將因?yàn)闆Q定而受到影響時,在決定之前必須給予他知情和申辯的機(jī)會和權(quán)利。對于一個事項(xiàng)的決定者來說,足夠的信息是十分重要的。法的歷史類型的更替原因?qū)崿F(xiàn)方法,就涉及到法的歷史類型更替的一般規(guī)律。英美法系又稱英國法系、普通法系或判例法系,是承襲英國中世紀(jì)的法律傳統(tǒng)而發(fā)展起來的各國法律制度的總稱。11 法制改革指的是一個國家或社會在其社會的本質(zhì)屬性與基本的社會制度結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定、其現(xiàn)行法律制度和基本性質(zhì)也沒有根本性變化的前提下,整體意義上的法律制度在法律
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